реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Право в истории Рима

реферат
p align="left">В случае смерти подвластного пекулий не переходит по наследству, а просто возвращается в непосредственное обладание отца. Наоборот, в случае смерти домовладыки пекулий к его наследникам наряду со всем остальным его имуществом. Если подвластный сын освобождается о отцовской власти и отец при этом не потребовал возврата пекулия, пекулий остается подаренный сыну.

В связи с выделением пекулия подвластному произошли и некоторые др. изменения. Общим принципом древнеримского семейного права была недопустимость каких-либо обязательств внутри семьи ни между домовладыкой и подвластным, ни между подвластными одного и того же домовладыки. В связи с выделением подвластному пекулия было признано возможным установление обязательственных отношений между членами одной и той же семьи, но только эти обязательства не были снабжены исковой защитой, а были лишь «натуральными».

Право собственности сына на имущество матери ограничивалось лишь тем, что отцу принадлежало пожизненное пользования и управления этим имуществом; впрочем, сын не подвергался и этому ограничению, если имущество было приобретено вопреки воле отца и если лицо, предоставившее имущество, поставило соответствующее условие. При Юстиниане развитие этого института завершилось тем, что все, приобретенное подвластными не на средства отца, было признано принадлежащим подвластным.

Отцовская власть прекращается :

- смертью домовладыки;

- смертью подвластного (достижение совершеннолетия не прекращало отцовской власти);

- утраты свободы или гражданства домовладыкой или подвластным;

- лишение домовладыки прав отцовской власти (за то, что он оставил подвластного без помощи);

- приобретение подвластным некоторых почетных званий.

Отцовская власть прекращалась также эманципацией подвластного, т.е. освобождением из под власти по воле домовладыки и с согласия самого подвластного. В праве юстиниановского времени эманципация совершалась:

- получением императорского рескрипта, заносившегося в протокол суда;

- заявление домовладыки, также заносившемся в судебный протокол;

- фактическим предоставлением в течение продолжительного времени самостоятельного положения подвластному.

Эманципация могла быть отменена ввиду неблагодарности эманципированного в отношении прежнего домовладыки, например нанесения тяжких обид.

48. Понятие и виды деликтов. Обязательства из частных деликтов.

Деликт означает противоправное действие, правонарушение. В курсе римского частного права рассматриваются частные деликты - посягательства на интересы частных лиц, иски из которых предъявлялись последними и в их же пользу взыскивались денежные штрафы. В отличие от частных, деликты, нарушающие интересы гос-ва в целом, назывались «кримина» (позднее они получили наименование публичных деликтов) санкции публичных деликтов были направлены против личности нарушителя (например, телесное наказание), а применявшиеся имущественные взыскания шли в пользу иска.

Иски из частных деликтов назывались ноксальными. Гай называет три вида таких исков:

штрафные иски,

- иски направленные на возмещение причиненного деликтом вреда;

- иски, направленные одновременно как на взыскание штрафа, так и на возмещение убытков.

Эти же иски были закреплены в Кодификации Юстиниана.

Римское частное право не содержит общего понятия деликта, в соответствии с которым возмещался бы всякий противоправно причиненный имущественный вред. Такое возмещение было возможно лишь при установлении законом или преторским правом санкции за конкретное деяние. К числу соответствующих правонарушений, создавших обязательства, относились следующие.

1. Первый деликт, при переводе на наш язык, означал «несправедливость», означавшая в законах 12 таблиц посягательство на телесную неприкосновенность римского гражданина и имевшая точно обозначенные штрафные санкции для конкретных видов (например, за побои - 25 асов, перелом кости - 300ас.) подверглось изменению в преторском праве. Это изменение состояло в придании «несправедливости» характера деликта против личности вообще, т.е. «несправедливость» (иниурия) охватывала посягательство на телесную неприкосновенность, а также на личные нематериальные блага: честь, достоинство. Преторское право отказалось от фиксированный штрафов и дифференцировало их в зависимости от особенностей отдельных случаев. Размер штрафа определял претором или судьей индивидуально для конкретной ситуации.

2. «Кража» (фуртум) - деликт, посягающий на имущественные права вообще. Кража могла выразиться не только в похищении имущества (как в современном уголовном праве), но и в краже пользования (например, пользование вещью хранителем), а также в краже владения (например, собственник, незаконно изъявший вещь у залогодержателя).

Ущерб от кражи восстанавливается истребованием похищенной вещи виндикационным иском. Так же действовала и штрафная санкция. По законам 12 таб. Она составляла двойную сумму ущерба при тайном похищении, тройную - при обнаружении вещи в присутствии свидетелей, а при открытом похищении виновный мог быть лишен жизни или обращен в рабство. Санкции последней формы кражи были заменены претором четырехкратным взысканием. В силу того, что в период империи частные обыски запрещались, троекратная компенсация выходит из употребления и сохраняется двойная и учетверенная.

3. Грабеж (рапина) - открытое насильственное завладение чужой вещью выделяется из состава кражи в 76г. до н.э. эдиктом претора Лукулла. Ответственность за грабеж выражалась в возвращении четырехкратной стоимости похищенного, а по истечении года с момента его совершения ограничивалась реально причиненным ущербом.

4. «Несправедливо причиненный ущерб» - уничтожение или повреждение чужого имущества. Еще 12 таб. И позднее принятые акты регламентировали отдельные аналогичные случаи, отличавшие деяния не посягали на личность потерпевшего и не приносили имущественной выгоды причинителю вреда. Эти разрозненные нормы были систематизированы законом, принятым предположительно около 286г. до н.э. по инициативе трибуна Аквилия.

Закон Аквилия установил ответственность за убийство и ранение раба или животного, а также за уничтожение или повреждение чужой вещи. При этом ответственность наступала при условии, что вред причинен:

- непосредственным действием (убито животное);

- телесным воздействием на телесную вещь (таковым, например, не считалось открытие клетки, из которой вылетела птица);

- собственнику пострадавшего имущества, но не иным заинтересованным лицам;

- виновным действием (для чего достаточно и легкой небрежности).

При одновременном наличии перечисленных условий вред, причиненный убийством раба или животного, подлежал возмещению в размере высшей стоимости того или другого в последний год, а в случае ранения раба или животного либо повреждения вещи - в размере их стоимости в последний месяц перед совершением деликта. Неосновательное отрицание вины вело к удвоению суммы штрафа.

5. «Угрозы и обман» (метус эт долус) были признаны как основания возникновения обязательств из деликтов в 1 в. до н.э. введением соответствующих исков эдиктами преторов. Деликт из обмана имел санкцию инфамии и , кроме того, причинитель вреда присуждался к возмещению фактически причиненного ущерба. Из-за неопределенности понятия «актио доли» в необходимых случаях субсидиарно использовался «актио ин фактум». Тем самым сфера деликтной ответственности, включившая в себя самые разнообразные отношения, значительно расширилась.

Иск из угрозы относился к абстрактным. Ответчик, добровольно выдавший неправомерно полученное, освобождался от ответственности.

34. Исполнение обязательства. Просрочка исполнения и ее последствия.

По своей природе обязательство - отношение временное, нередко кратковременное, которое должно прекратиться. Нормальный способ прекращения обязательств - исполнение (к денежным обязательствам - платеж). В эпоху господства формализма одного исполнения обязательства было недостаточно для его прекращения: проводился принцип, что обязательство погашается актом, противоположным тому, с помощью которого оно установлено; например, обязательство, установленное с помощью меди и весов, погашалось таким же образом, но в обратном порядке, с произнесением противоположных формул. В классическую эпоху требование «обратного акта» уже отпало.

Для того чтобы исполнение привело к освобождению должника от обязательства, необходимо было соблюдение ряда условий.

Во-первых, исполнение (платеж) должно быть произведено лицом, способным распоряжаться своим имуществом. Личное исполнение должника требовалось только по тем обязательствам, содержание которых имеет строго личный характер (например, обязательство художника написать картину). Если личные свойства должника не имели существенного значения, исполнить обязательство мог не только должник, но и любое третье лицо (если третье лицо платит чужой долг по ошибке, ему давался иск для истребования уплаченного обратно).

Во-вторых, исполнение должно быть произведено лицу, способному его принять. Таким лицом является: кредитор, его законный представитель, поверенный, лицо, специально указанное в договоре как имеющее право принять исполнение.

В-третьих, исполнение должно строго соответствовать содержанию обязательства. Во всяком случае без согласия кредитора должник не имеет права исполнять обязательство по частям.

В-четвертых, примерно со 2в. до н.э., когда с развитием средиземноморской торговли в практику вошли договоры между лицами, живущими в разных местах империи, и в отношении товаров, находящихся не там, где заключается договор (например, в Риме продается африканская пшеница), причем цены на продаваемые товары в разных местах были различны, получило важное значение место исполнение. Как правило, место исполнения определялось по тому месту, где можно предъявить иск из данного обязательства, а таким местом считалось местожительство должника (по желанию одной из сторон) Рим.

В-пятых, обязательство должно быть исполнено в срок, предусмотренный в договоре или вытекающий из характера договора и обстоятельств его заключения (например, при продаже товара, находящегося в другом месте, должник, естественно, имел в своем распоряжении время, нормально необходимое для перевозки товара и т.п.). Если ни содержанием договора ни его характером срок исполнения не определялся, должник обязан был исполнять обязательство по первому требованию кредитора.

Досрочное исполнение обязательства допускалось только в том случае, если это не нарушало интересов кредитора. Так, можно было досрочно вернуть вещь, полученную в бесплатное пользование, но досрочное возвращение вещи, принятой на бесплатное хранение, допускалось с согласия кредитора.

Просрочка должника. Пропуск должником срока исполнения обязательства сам по себе не приводил в римском праве к какой-либо специальной, усиленной ответственности должника, если кредитор не сделал со своей стороны некоторых шагов к тому, чтобы поставить должника в положение лица, находящегося в просрочке. В классическую эпоху должник считался «в просрочке», как только он не исполнил обязательства в надлежащее время. Кроме указанных элементов просрочки (наступление срока исполнения, напоминание со стороны кредитора, неисполнение обязательства) требовалось еще, чтобы неисполнение обязательства в надлежащее время произошло без уважительных причин.

Просрочка в исполнении обязательств влекла для должника неблагоприятные последствия, которые в общем сводились к тому, что кредитор вправе требовать полного вознаграждения за весь тот ущерб, какой для него мог возникнуть в следствие неисполнения обязательств. В следствии просрочки должника обязательство становится постоянным, увековечивается. Если, например, раб которого должник просрочил передать, умер, то он должен был уплатить его стоимость. Это значит, что если до просрочки должник отвечал за вину, но не за случайно наступивший вред, то, допустив просрочку, он становился ответственным и за случайный вред.

Другое неблагоприятное для должника последствие просрочки состояло в том, что при исчислении суммы возмещения в пользу кредитора возможное уменьшение стоимости предмета обязательства (к моменту присуждения) не уменьшало ответственности должника, тогда как, наоборот, вздорожание к этому времени предмета обязательства увеличивало сумму взыскания.

Наконец, за просрочку с должника взыскивались проценты.

Просрочка кредитора наступала, если он без уважительных причин не принимал исполнения обязательства, предложенного ему должником надлежащим образом. Такая просрочка имела своим последствием прежде всего ослабление ответственности должника: если по характеру обязательства он отвечал бы даже за легкую неосторожность, то с момента просрочки кредитора должник отвечал только за умысел и грубую неосторожность. Если долг был процентным, начисление процентов прекращалось. Далее должнику предоставлялась возможность вообще освободиться от всяких забот о предмете долга, сдав его в помещение суда или храма.

14. Субъекты прав. Правоспособность. Содержание, утрата и ограничение правоспособности.

Все право относится или к лицам, или к вещам или к судебным действиям.

Термином «лицо» обозначается субъект права. Лицами в римском праве были отдельные люди - физические лица, сообщества физических лиц и независимые от физических лиц учреждения - юридические лица. Людям, сообществам, учреждениям качество лица придает правоспособность - социально-юридическая категория, исходящая от государственной власти и состояния возможности иметь права и обязанности. Правоспособность возникает с рождением человека и прекращается с его смертью. В исключение из этого правила субъектом права признается зачатый, но еще не родившийся ребенок. Правоспособность человека в сфере частноправовых отношений складывается из 2 элементов:

1.Право вступать в римский брак;

2. Право быть субъектом имущественных правоотношений (вещных и обязательственных).

Указанные возможности, а также возможность быть субъектом права в политической сфере, неосуществимы при отсутствии условий приобретения правоспособности. Таковыми являются: состояние свободы, состояние гражданства, семейное состояние. Только при наличии всех трех статусов возникала полная правоспособность. Утрата одного из них влекла за собою прекращение правоспособности либо изменение ее содержания. Это выражение она находит в дееспособности - возможности лица своими действиями приобретать права и создавать для себя обязанности.

Определяющее условие правоспособности человека - состояние свободы. Применительно к нему римское общество делилось на две категории - свободных и рабов. Правоспособными признавались только свободные. Рабы, не имевшие статуса свободы, были не субъектами, а объектами права. Вместе с тем не все свободные были одинаково правоспособными. Этим качеством в древнейшее время обладали лишь римляне - носители статуса - гражданства. Не римляне (чужеземцы) хотя и были свободными, но правоспособности не имели. Предпосылкой правоспособности в сфере частного права является определенное положение человека в семье. Только патерфамилиас был носителем полной правоспособности и единственным субъектом всех имущественных прав. Члены семьи, будучи лицами, т.е. субъектами права, могли совершать различные юр. действия, например заключать договоры по приобретению имущества. Но все их приобретения становились собственностью патерфамилиас.

33. Множественность лиц в обязательстве.

В любом обязательстве есть 2 стороны: Кредитор (активная сторона) и должник (пассивная сторона). Каждая из сторон может быть представлена 1 или несколькими лицами. Несколько кредиторов и должников может занимать в обязательстве не равное положение. Может быть один главный, а другой добавочный (например, поручитель является добавочным должником). Несколько кредиторов и должников в обязательстве могут иметь долевое право или долевую обязанность. Во всех случаях, когда соблюдение обязательства допускает деление без нарушения хозяйственной сущности обязательства (например, уплатить основную сумму), причем ни законом, ни соглашением сторон не установлено право или ответственность кредитора или должника, имело место долевое право или обязанность. При совершении некоторых правонарушений (кража) несколькими лицами, каждый из виновных был обязан уплатить штраф в полной сумме, причем уплата штрафа одним из нескольких должников не освобождала других. Обязательства с несколькими кредиторами или должниками может быть таково, что каждый из кредиторов имел права требовать исполнения всего обязательства, но уплатив одному кредитору, должник освобождался в отношении всех, и кредитор (при нескольких долгах) имел право требовать право от любого должника исполнения всего обязательства, но уплата одним из должников прекращала обязательство в отношении всех. Такие обязательства назывались солидарными:

1. активные (если каждый из нескольких кредиторов имел право требовать);

2. пассивные (если каждый из нескольких должников обязан перед кредитором).

В римском праве солидарность была 2 родов: если солидарное обязательство возникло помимо воли его участников (ответственность нескольких опекунов малолетнего), то это обязательство в собственном смысле. А если по воле участников обязательства - корреальные обязательства.

4. Виды источников римского права.

Виды источников права уже называет нам Гай: законы, сенатусконсульты, конституции императоров, эдикты магистратов, ответы юристов.

Законы. Законами являлись решения народных собраний (по куриям, центуриям, трибам). В формуле закона римляне различали 3 составные части:

1. имена инициаторов закона и вид народного собрания;

2. нормативное предписание, включающее в себя указание на условие его действия и содержание самого правила поведения;

3. последствия нарушения закона.

Эти части закона существуют и ныне как структурные элементы современной правовой нормы (гипотеза, диспозиция, санкция). В зависимости от направляющего действия санкции как гарантии соблюдения закона различались законы:

1. несовершенные - не содержащие в себе санкции;

2. совершенные - санкция которых объявляла недействительным противозаконный акт;

3. менее совершенные - санкция которых указывала на взыскание штрафа при сохранении юр. силы противозаконного акта;

4. более совершенные - санкция которых предусматривала и недействительность противозаконного акта, и взыскание штрафа.

Сенатусконсульты. Главенствующее место народных собраний в правотворческом процессе с 1 в. занимает сенат. Его акты имели значение институций магистратам. Тем не менее постановления сената становятся основными источниками права

Конституция императоров. Основывалась на эдиктах. Эдикты - общие распоряжения, по названию соответствующие актам республиканских магистратов, но в отличие от них, содержавшие не программу деятельности, а императивные постановления; декреты - решения принцепса по судебным делам, рассмотренным им лично; рескрипты - ответы принцепса на вопросы о толковании и применении права, исходившие от частных и должностных лиц; мандаты - инструкции чиновникам по осуществлению правосудия и управления. Императорские инструкции имели значительное влияние на развитие римского права главным образом потому, что в их разработке участвовали выдающиеся юристы. Существует несколько кодификаций императорских конституций. Эдикты магистратов, законы сенатусконсульты республиканского периода в совокупности составляют цивильное право - исторически первую систему РП. В 367г. до н.э. учреждаются должности 2-х магистратов: претора (городского) и курульного Эдипа. Первый имел полномочия по судебным делам, субъектами которых были римские граждане, он был высшим должностным лицом (после консула, однако не подчинялся ему, ибо магистраты не вмешивались в дела друг друга) и обладая правом «империум», созывал народные собрания, представлял законопроекты, издавал эдикты и интердикты, имевшие обязательную силу. Второй магистрат осуществлял надзор за рынками. Оба магистрата сыграли выдающуюся роль в развитии римского права. Особенно велики заслуги преторов, поэтому созданная этими 2 магистратами система права, противостоящая цивильному праву, именуется преторским правом. Выдающаяся роль претора перегринов состоит в создании им новой правовой системы - (права народов), имевшей решающее значение в развитии римского права. Массив этой системы сложился из общих норм и принципов международного торгового оборота, в котором участвовали представители различных наций. Но право народов не было иностранным правом, оно было римским.

Ответы юристов. Прерогатива толкования права первоначально принадлежала состоящей из патрициев коллеги жрецов-понтификсов, которая была замкнутой, вероятно, потому, что ее деятельность являлась товаром и, во всяком случае, имела политическое влияние.

5. Свод гражданского права.

Правление Юстиниана. Цель этого периода сводилась восстановить единство Римской империи. На достижение этой цели была направлена политика и в области законодательства. Задача политики: создать императорских законов и работ классических юристов свод законов пригодных для применения в новых политических и экономических условиях. Так был создан свод законов Юстиниана, который в целом являлся собранием существовавших до того источников, но многократно преобразованных, переделанных и обобщенных. Весь материал был разделен на 50 книг, которые кроме 30, 31, 32 распадаются на титулы.

1 книга - служила введением. Со 2-46 следует системе преторского права, но со значительными изменениями и дополнениями. 47, 48 посвящены уголовному праву и процессу (к РЧП отношения не имеет - публичное), 49 - обжалованию, финансам и военному праву, 50 - муниципальному праву и особым дополнениям, т.е. источником РЧП являлись 2-46. Все собрание получило название дигеста, т.е. собрание юр. материала, которая была опубликована 16.12.533г.

Места из дигестов цитируются следующим образом: указание в виде буквы Д., затем № книги (45.),указание № титула (2.), № фрагмента (123.), после № параграфа (4.)

На ряду с дигестами разрабатывались институции и были опубликованы 21.11.533г. По иституциям должны были изучать право студенты тогдашних университетов. Институциям был предан статус императорской Конституции. Институции распадались на следующие части:

Введение.

Книга 1 «лица» (правовое положение лиц)

2 книга - «вещи»

3 и 4 (до 17 отдела) - называется «иски»

конце книга 4 - публичное право, к частному отношения не имеет.

5 книга - права н6а вещи, наследственное и обязательственное право.

Способ цитирования Институции: И., № книги, № титула, цифровое обозначение параграфа.

16.11.534г. был опубликован новый кодекс Юстиниана, отменивший старый кодекс. Кодекс состоит из 12 книг, распадающихся на титулы. Кодекс представлял собой свод важнейших императорских Конституций. Начиная от Адриана и до Юстиниана. Для цитирования употреблялось: Ц., № книги, № титула, № конституции.

Конституции расположены в пределах титула в хронологическом порядке. Кодекс вступил 29.11.534г. Конституции изданные после кодекса «репетита» с 535 по 565г. получили названия Новелл. Всего 168 новелл, т.е. новых законов. Большинство из них относится не к частному, а публичному праву.

к гос. управлению

к церковному устрою.

Некоторые же их них содержат и гр. Правовые определения, из области семейного и наследственного права (частное право).

Таки образом к середине 6 в. появилось окончательное собрание, состоящее из этих частей. Сам Юстиниан назвал свою кодификацию - храмом римской юстиции, а позднее средневековые юристы присвоили этому собранию название «корпус юрис цивилис» свод гражданского права. Это название сохранилось и до ныне, являясь основным источником для изучения РП.

8. Легисакционный процесс.

Его гл. особенность в том, что он отличался строгим формализмом и обеспечивал защиту лишь в случаях которые строго подходили под букву закона. Процесс строился на сложной ретуальности, применялись особые жесты, слова, словесные формы. Процесс распадался на 2 стадии.

Задача 1 стадии дать правильную юр. формулировку спора сторон. Эта стадия протекала в присутствии магистрата. На этой стадии стороны произносят торжественные слова и выполняют жесты предусмотренные именно для этой стадии.

Претор (магистрат) присутствует при этом как страж законности действия сторон. Завершалась эта стадия тем, что магистрат назначал судью, в роли которого выступал частный гражданин или коллегия частных граждан и дело переходило во 2 стадию. Цель 2 стадии заключалась в проверки фактических обстоятельств дела. Завершалась стадия и весь процесс принятием решения в пользу одной из сторон. Решение судьи было окончательно и обжалованию не подлежало.

9. Формулярный процесс. Составные части формулы.

Причиной появления этой формы процесса явились произошедшие к концу существования республики изменения. В связи с чем жестки формализм легисакционного процесса сделал его устаревшим и мало пригодным. Так появился формулярный процесс, в котором иск закреплялся письменным документом именуемом формулой. Как и легасакционный формулярный процесс делился на 2 этапа. Однако он уже не разворачивался в соответствии с заранее установленными формами и с исполнением торжественных обрядов. Доводы сторон излагались в свободной форме, после чего конкретизировались в преторской формуле.

В формуле содержались указания, которые претор дает судье о том, как следует разрешить спор. Главной особенностью этого процесса являлось то, что претор по нему не был связан буквой закона. Он в зависимости от справедливости дела мог дать иск, т.е. дать формулу, или отказать в иске, т.е. отказать в формуле. Это значит, что если в соответствии с цивильным правом иск принадлежит истцу,то в данном случае он повел бы к несправедливым последствиям, то претор отказывает в иске. Тем самым он практически лишает юр. защиты субъективное право, признаваемое цивильным правом.

В формуле письменно выражался иск.

Формула состояла из 4 обязательных частей и 2 вспомогательных:

притязание (интенцио)

описание (демонстрацио)

осуждение (кондемнацио)

присуждение (адъюдикацио)

-

-

1 часть формулы выражает притязание, предъявляемое истцом в суде, например, утверждение истцом принадлежности ему права на вещь или наличие обязательства ответчика по отношению к нему. В «интенциум» излагалось основание иска, т.е. тот факт из которого возникло требование истца к ответчику.

2 часть - действие этой формулы заключается в том, чтобы обрисовать когда это необходимо основание разногласия. Уточнить предпосылки для выдвинутого иска.

3 часть - в этой части формулы магистрат наделяет судью полномочиями осудить или оправдать ответчика в зависимости от того подтверждается или не подтверждается утверждения истца.

4 часть - в этой части формулы магистрат наделяет судью полномочиями присуждать каждой из тягощихся сторон отдельные вещи или отдельные права.

Помимо этих 4 частей формула могла содержать дополнительные.

Эксцепция педставляла собой ссылку на такое обстоятельство, которое делает удовлетворение иском неправильным, даже если интенция иска основательна. Эксцепция применялась когда ответчик не отрицал истинности того, что утверждает истец, но ссылается не такой факт который (если подтвердится) делает его осуждение несправедливым.

Например, истец требует по иску уплаты покупной цены за проданный товар, а ответчик (покупатель) не возражает против факта заключения договора купли продажи, но ссылается на тот факт, что самим продавцом договор еще не исполнен. Таким образом эксцепция получила название средства защиты ответчика от предъявленного иска. Эксцепция делится на 2 группы:

уничтожающая и отлагающая.

Уничтожающая эксцепция - это которая постоянно имеет юр. силу, ее юр. действие не ограничено никаким условием, никаким сроком. По такой эксцепции ответчик совсем и навсегда освобождается от присуждения.

Отлагательная - имеет силу только до определенного срока, по истечении этого срока эксцепция не применяется.

Прискрипция могла быть введена в различных целях, так претор мог ввести прискрипцию для приведения данных в пользу ответчика или в пользу истца. Например, в РП любое превышение истцом принадлежащих ему прав, влекло для него не выгодные последствия. Если истец не мог доказать основательность требования, то формула обязывала судью освободить ответчика от присуждения.

Вынесение решения судом повторное рассмотрение дела исключало.

Решение судьи было окончательно и обжалованию не подлежало.

Вопросы.

1. Система римского права. Право публичное и право частное.

2. Исторические системы РЧП. Цивильное право, преторское право, право народов.

3. Основные черты римского частного права и этапы его развития.

Виды источников права.

5. Свод гражданского права.

6. Деятельность юристов и ее формы. Значение римской юриспруденции для формирования и развития права.

7. Формы защиты прав.

8. Легасакционный процесс.

9. Формулярный процесс. Составные части формулы.

10. Экстраординарный процесс.

11. Понятие и виды исков.

12. Особые средства преторской защиты.

13. Исковая давность.

14. Субъекты прав. Правоспособность. Содержание, утрата и ограничение правоспособности.

15. Правовое положение римских граждан.

16. Правовое положение перегринов

17. Правовое положение латинов.

18. Правовое положение колонов.

19. Правовое положение рабов.

20. Понятие дееспособности. Опека и попечительство.

21. Юридические лица в римском праве.

22. Общий строй римской семьи. Агнатическое и когнатическое родство.

23. Правовые отношение между супругами. Брак. Заключение и прекращение.

24. Правовые отношения родителей и детей.

25. Общее учение о вещах. Виды вещей.

26. Понятие и виды владения. Приобретение, прекращение и защита владения.

27. Понятие и виды права собственности. Способы приобретения права собственности.

28. Защита права собственности.

29.Понятие и виды сервитутов. Их приобретение, прекращение и защита.

30. Эмфитевзис и суперфиций.

31. Общее учение об обязательствах: понятие, содержание, предмет, стороны, основания возникновения. Натуральные обязательства.

32. Классификация обязательств.

33. Множественность лиц в обязательстве.

34. Исполнение обязательства. Просрочка исполнения и ее последствия.

35. Способы прекращения обязательств.

36. Понятие и способы обеспечения обязательств.

37. Ответственность должника за неисполнение обязательств. Вина и ее формы. Способы возмещения убытков.

38. Понятие и виды договоров.

39. Воля и волеизъявление в договоре. Пороки воли.

40. Условия и срок в договоре.

41. Вербальные контракты.

42. Литтеральные контракты.

43. Реальные контракты.

44. Консенсуальные контракты.

45. Безымянные контракты.

46. Пакты.

47. Обязательства как бы из договоров.

48. Понятие и виды деликтов.

49. Обязательства как бы из деликтов.

50. Понятие и виды наследования.

51. Наследование по завещанию.

52. Наследование по закону.

53. Необходимое наследование.

54. Принятие наследства.

55. Легаты и фидеокомиссы.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.