Наследование (hereditas) в Древнем Риме - общая характеристика
Московский институт права Кафедра гражданско-правовых дисциплин КУРСОВАЯ РАБОТА ПО РИМСКОМУ ПРАВУ НА ТЕМУ № 8: «НАСЛЕДСТВО (HEREDITAS) В РИМСКОМ ПРАВЕ - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА» План: - Введение 3
- 1. История развития римского наследственного права 4
- 2. Понятие наследования 7
- 2. Наследование по завещанию. Содержание завещания. Обязательная доля 9
- 3. Наследование по закону 12
- 4. Необходимое наследование 14
- 5. Наследование по праву представления. Наследственная трансмиссия 16
- 6. Открытие наследства. Принятие наследства. Последствия принятия 18
- 7. Иски о наследстве. Выморочное наследство 20
- 8. Легаты и фидеикомиссы 21
- Заключение 24
- Список использованной литературы 25
Введение Римское наследственное право прошло долгий и сложный путь развития. Этот путь был неразрывно связан с ходом развития римской собственности и семьи. По мере того, как индивидуальная частная собственность освобождалась от пережитков собственности семейной, в наследственном праве выражался все последовательнее принцип свободы завещательных распоряжений. По мере того, как когна-тическое родство вытесняло родство агнатическое (п. 133), первое ста-новилось и основой наследования по закону. Вместе с тем римское право нашло способы сочетания свободы завещаний с интересами на-следников по закону: за некоторыми из последних были признаны оп-ределенные права в имуществе наследодателя, которых нельзя было ни отменить, ни уменьшить завещанием. Это было так называемое необ-ходимое наследование определенных разрядов наследников по закону. Весь этот ход развития был связан и с постепенным освобождением завещания от первоначального формализма. Правда, пережитки формализма сохранились в постановлениях о наследовании по завещанию даже и по окончательно сложившейся системе наследственного права, закрепленной законодательством Юс-тиниана. Правда, некоторые следы древнейшего права проявлялись и в окончательно сложившемся порядке наследования по закону. Тем не менее, основные институты наследственного права, выработанные римским правом, были восприняты гражданским правом новых народов и составляют до сих пор основу наследственного права капиталис-тических государств. Более того, римскому праву современные зако-нодательства обязаны и самым понятием наследования, как универ-сального преемства, в силу которого на наследника не только перехо-дят, в качестве единого комплекса, все имущественные права и обя-занности наследодателя (hereditas nihil aliud est. quam successio in universum ius quod detimctus habuerit (D. 50. 17. 62), но и возлагается ответственность своим имуществом за долги наследодатели, создается своего рода продолжение в лице наследника, юридической личности наследодателя; nostris videtur legibus una quodammodo persona heredis et illius qui hereditatem in eum transmittit (Nov. 48 praef). Наряду с идеей универсального преемства римское право выработа-ло и понятие сингулярного преемства по случаю смерти: понятие за-вещательных отказов (легатов), в силу которых определенные лица приобретали отдельные права на принадлежавшее завещателю имуще-ство, не становясь субъектами каких бы то ни было обязанностей. Наряду с этими основными понятиями системы наследования как преемства в правах и обязанностях вследствие смерти, римское право создало ряд положений об основаниях наследования, о порядке при-обретения наследства, об отношениях наследников между собою и с кредиторами наследодателя Римское частное право: Учебник / Под ред. Новицкого И.Б. и Перетерского И.С. - М., 1994. С. 221-222..1. История развития римского наследственного права Основные этапы развития. В развитии римского наследственного права можно проследить четыре этапа: а) наследственное право древнего цивильного права; б) наследование по преторскому эдикту; в) наследова-ние по императорскому до-юстиниановскому законодательству и, нако-нец, г) результат реформ Юстиниана, произведенных его новеллами. Наследование по древнему цивильному праву. Законы XII таблиц знали два основания наследования: наследование по завещанию и наследование по закону, которое имело место, если наследодатель уми-рал, не оставив завещания. Таким образом, хотя трудно сомневаться в том, что первым по вре-мени основанием наследования было в Риме, как и везде, наследова-ние по закону, hereditas legitima, в силу которого имущество оставалось в семье, признававшейся в глубочайшей древности единственной но-сительницей прав на это имущество, однако, законы XII таблиц исхо-дят уже из представления о завещании, как нормальном, наиболее часто встречающемся основании наследования Д.В. Дождев. Римское архаическое наследственное право. М., 1993. . При этом характерной чертой римского наследования, которую оно сохранило навсегда, было правило: nemo pro parte testatus, pro parte ntestatus decedere potest (D. SO. 17, 7) -- наследование по завещанию несовместимо с наследованием по закону в имуществе одного и того же лица; если завещатель назначил наследника, например, к четверти своего имущества, то наследник имеет право и на остальную часть этого имущества, наследники по закону остаются в стороне. Вероятно, это правило возникло на почве буквального толкования положения законов XII таблиц, в силу которого наследование по закону могло иметь место при отсутствии завещания, «siintestate moritur». Затем к этому положению привыкли, и оно стало одним из основных начал римского наследственного права. Законы XII таблиц выражают ту стадию развития римского наследственного права, когда принцип свободы завещаний, еще ведя некоторую борьбу с пережитками института семейной собственности, собственности агнатической семьи, однако, уже признан отчетливо и прочно. Когна-тическое же родство еще не дает права наследования по закону. Наследование по преторскому праву. Реформы, осуществленные в области наследования претором, начались еще в республиканский период (*преторское* наследование упоминается в сочинениях Цице-рона) и завершились в эпоху принципата. Они шли следующим путем. Претор создал особый интердикт -- interdictum quorum bonorum для ввода во владение наследственным имуществом. Первоначально этот интердикт давался лицам, которых претор, после суммарного рассмот-рения их претензий, считал вероятными наследниками по цивильному праву. Это облегчало положение цивильных наследников, которые нередко были заинтересованы в изъятии наследственного имущества из рук посторонних лиц до разрешения спора о правах на наследство по существу. Претор действовал в этих случаях iuris civilis adiuvandi gratia -- в целях содействия применению, развитию цивильного права. Тем самым он служил, разумеется, интересам имущих слоев населе-ния, ибо наследниками, хотя бы и по завещанию, чаще всего были ли-ца, связанные с наследодателем, обладателем наследственного имущества, кровною или иною личною связью. Однако скоро оказалось, что интересы господствующих классов в области наследования сложны и разнообразны, и в частности не всегда оказывалось приемлемым правило, в силу которого в тех случаях, ког-да ближайший наследник не принимал наследства, оно, не переходя к дальнейшему по порядку призвания к наследованию, становилось вы-морочным и в древнейшем праве бесхозяйным, а, следовательно, мог-ло быть присвоено любым лицом. Для устранения этой последней возможности претор стал давать в таких случаях bonorum possessio сле-дующему по порядку родственнику, т.е. допускал в отличие от цивиль-ного права так называемое successio graduum et ordinum (nn. 249 и 253). В этом случае претор действовал уже iuris civilis supplendi gratia -- в це-лях восполнения цивильного права. Наконец, с распадением старой земледельческой семьи претор признал несоответствующим новым жизненным условиям сложившееся в древ-нейшие времена устранение эманципированных, т. е. освобожденных от patria potestas детей, от наследования после отца, и bonorum possessio стала предоставляться эманципированным детям. В таких и однородных случаях претор действовал уже iuris civilis corrigendi gratia -- в целях исправления цивильного права, утверждая, таким образом, когнатическую кровную связь в качестве основы наследования по закону. На первых порах претор предоставлял Ьопошш possessio после исследо-вания в каждом отдельном случае обстоятельств дела (causae cognitio) и вынесения личного решения (decretum), вследствие чего полученная та-ким образом bononim possessio называлась bonorum possessio decrelalis. Но когда в практике сложились некоторые правила об условиях, при которых предоставляется bonofum possessio, преторы стали вносить эти правила в эдикт, causae cognitio отпала, и для получения bononim possessio достаточно было доказать наличие условий, с которыми эдикт связывал ее предостав-ление. Сложившаяся таким образом bonorum possessio edictalis была уже устойчивым институтом римского права. Сделать bonorum possessor'a цивильным наследником претор не мог, он и называл его не наследником, a possessor'oм, обладателем наслед-ственного имущества, но создавал для него положение по существу однородное с положением цивильного наследника, предоставляя ему иски последнего в качестве actiones in factum: bonorum possessor и ста-новился heredis loco (I 3.9. 2). В то же время, отказывая цивильному наследнику в исках для получения наследства, претор оставлял за таким лицом одно лишь имя heres. Так наряду с цивильной системой наследования сложилась мало-помалу преторская система, которой суждено было, по существу, пара-лизовать действие цивильной системы. Существенное значение, наряду с деятельностью претора, имела и практика центумвирального суда, которому были подведомственны споры о наследовании, о котором идет речь ниже. Императорское законодательство до Юстиниана. Много внима-ния уделило наследственному праву законодательство времени прин-ципата и особенно империи, обобщившее и закрепившее основные начала преторской системы наследования. Наследственное право в новеллах Юстиниана. Развитие наслед-ственного права завершено в новеллах Юстиниана: ПК (543 г.) и 127 (548 г.) -- реформа наследования по закону и 115 (S42 г.) -- так назы-ваемое необходимое наследование.2. Понятие наследованияНормы наследственного права принадлежат к способам приобретения имущества, по-скольку они регламентируют переход имущества к другим лицам в связи со смертью собственника. Понятие наследования включает в себя категорию универ-сального преемства, ибо для возникновения права наследова-ния (у одного или нескольких лиц) недостаточно факта смерти наследодателя, но и необходимо, чтобы на наследника перехо-дили все права и обязанности умершего (но не отдельное правоотношение). Таким образом, наследование в римском частном праве (и в современном) характеризуется как универ-сальное преемство, т. е. преемство всего комплекса имущест-венных прав и обязанностей наследодателя. Наследованием называется переход имущества умершего лица к одному или нескольким другим лицам. Это значит, что наследник, вступая в наследство, приобретает единым актом всё имущество наследодателя (или - при наличии нескольких наследников - определенную долю имущества) как единое целое. Универсальный характер проявляется и в том, что к наследнику переходят сразу и права, и обязанности, входящие в состав наследства, в том числе такие права и обязанности, о существовании которых наследник не знал. В римском праве известно сингулярное преемство, то есть предоставление лицу отдельных прав - так назывались легаты теория отказы. Наследственно-правовые отношения возникали, когда законный наследник, способный принять наследство, заявлял, что при-нимает наследство. Если речь шла о наследстве дееспособного на-следодателя и о вещах, могущих являться предметом наследова-ния, наследник получал все права, которыми прежде владел насле-додатель. Наследование, возможно, было или по завещанию, или по закону (если завещание не состоялось, признано недействительным, или наследник, назначенный в завещании не принимал наследства). Недопустимо было сочетание этих двух оснований при наследовании после одного и того же лица, т.е. переход одной части наследства по завещанию, а другой - по закону. Наследодатель, defunctus или de cuius, являлся лицом, кото-рое при жизни могло быть носителем наследственных прав и обя-занностей. Этим правом не обладали латины, лица alieni juris, если не они располагали peculium castrense и quasicastrense, и частные рабы, в то время как общественные рабы могли располагать mortis causa половиной пекулиума. Юридическое лицо не могло быть наследодателем. Физическое лицо, могущее быть наследодателем, получало этот статус в момент смерти. Статус наследника при определенных условиях могло получить любое физическое лицо, даже рабы. Чтобы получить статус наследника, физическое лицо должно было жить в момент деляции, то есть в момент смерти наследодателя. Исключение составляли потомки наследодателя, родившиеся после его смерти. Статус наследника могли получать и юридические лица. В постклассический период и церковь могла получить статус наследника Пухан Иво, Поленак-Акимовская Мирьяна. Римское право базовый учебник. Перевод с македонского Томсинова В.А. и Филиппова Ю.В. / Под ред. Томсинова В.А. - М., 1999. С.313-314..Необходимо различать открытие наследства и вступление в него. Наследство открывается в момент смерти наследодателя; с открытием наследства для определенных лиц связано получение права приобрести наследство. Однако переход прав происходит только в момент вступления в наследство, когда наследник выражает волю принять наследство.
Страницы: 1, 2, 3
|